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      噴一嘴刑八

       化椒 2011-03-14

      噴一嘴刑八

      按:中國的法律,始終是該改的不改,不該改的卻左改右改。文章發(fā)于228日東方早報,標(biāo)題被改為《刑事訴訟法的修改更加重要》,略有刪節(jié),以下是未刪節(jié)版。    

      厚此薄彼為哪般?        

      張培鴻      

      2011225日,全國人大常委會通過了對97刑法典的第八份修正案。由于該份修正案史無前例地削減了死刑罪名,將分則中原有的68種死刑減少至55種,又相應(yīng)地提高了諸如尋釁滋事等犯罪的法定刑,降低了生產(chǎn)銷售有毒有害食品罪的入罪條件,增加了危險駕駛和惡意欠薪等新罪名,顯得重重輕輕,理性而務(wù)實(shí)。如果算上1998年年底通過的關(guān)于騙匯問題的單行刑事立法,現(xiàn)行刑法典自1997年頒行以來的14年中,已經(jīng)修訂過9次,這還不包括那些涉及具體條文含義的為數(shù)不少的立法解釋。甚至,我們可以說,立法機(jī)關(guān)幾乎每年要動一次刑法。    

      關(guān)于本次刑法修正案中涉及的一些重大問題,我在草案出臺征求意見期間,就提出過一些不同的意見。首先,對于削減13種罪名的死刑問題,固然有其積極意義,但也沒有必要過于高估,因?yàn)檫@13種罪名在司法實(shí)踐中本身就極少有適用死刑的案例。因此,取消這些罪名的死刑,對于我們國家在國際社會上被詬病頗多的死刑執(zhí)行人數(shù)過多的問題,并沒有實(shí)際的幫助。其效果猶如對處于彌留之際的病人實(shí)施安樂死,主要是一種姿態(tài)。    

      其次,就此次新設(shè)立的危險駕駛和惡意欠薪罪,我是過去不贊成,現(xiàn)在不贊成,將來也不會贊成。這里容我多費(fèi)一點(diǎn)筆墨來解釋幾句:新設(shè)的這兩個罪名,完全是立法機(jī)關(guān)屈服于個別事件和純粹民意的產(chǎn)物。法律固然應(yīng)當(dāng)反映社會生活,但卻不應(yīng)當(dāng)是對社會生活的即時反映。法律只應(yīng)當(dāng)就那些具有共性和規(guī)律性的東西作出反映,且必須與社會情緒和輿論壓力保持一定的距離,不然難免出現(xiàn)朝令夕改、徒法難以自行的局面。我們看到,在醉酒駕駛的極端個案連續(xù)發(fā)生后,由于交警部門加大了查處和執(zhí)法的力度,立即使得類似惡性事故的發(fā)生率和死亡率雙雙下降。這個事實(shí)充分說明,現(xiàn)行的行政執(zhí)法和處罰是有效的,在行政責(zé)任依然有效的情況下,完全沒有必要啟動刑事責(zé)任的追究程序。因?yàn)樾淌仑?zé)任的追究,依然有賴于行政程序(你總得讓交警抓到他才能判刑吧),貿(mào)然使用刑罰去處罰本可由行政手段規(guī)制的違法行為,無異于濫用抗生素,是一種飲鴆止渴的短視行為。    

      酒駕如此,惡意欠薪也不例外,它們的問題其實(shí)不是處罰輕重的問題,而是查收力度和違法黑數(shù)的問題,說到底是執(zhí)法而不是立法有問題。你即使規(guī)定所有的欠薪都是犯罪,甚至規(guī)定再重一些的刑罰,不依然得等到勞動部門先行立案調(diào)查后再向警方移交?我不相信會有勞動部門處理不了的欠薪案件,除非勞動部門瀆職,或者真的是連老板也走投無路了。    

      回顧多年的刑事辯護(hù)經(jīng)歷,我總有一種感覺,立法部門一直只做兩件事:要么是錦上添花的,好的還要再好,比如政府工作報告,總是一年比一年上了一個臺階;要么是不痛不癢、可有可無的,好比這些一份接著一份的修正案。不知是否有人注意到:以前那些修正案所力圖解決的問題,諸如泄露公民個人信息、組織未成年人乞討等等,究竟有沒有得到落實(shí),其實(shí)際效果如何?      

      立法的目的,在于對社會公共生活作出指引。為此,能用較輕的手段規(guī)制的違法行為,絕不能定為犯罪;而必須由立法機(jī)關(guān)享有的權(quán)力,也不應(yīng)輕易授權(quán)其他部門。    

      當(dāng)下法治建設(shè)中最為緊迫的問題,顯然不是多一個死刑少一個死刑的修正,而是對刑事訴訟法的全面而系統(tǒng)的修改,以解決刑訴法和律師法的沖突,促進(jìn)和推動法治的進(jìn)步,保障公民個人的合法權(quán)益不受公權(quán)力的無端侵害。恰恰在這個問題上,中國的立法機(jī)關(guān)不止是三年來毫無作為,而是十余年來一直任由各司法部門各行其是,不斷蠶食其本應(yīng)獨(dú)享的權(quán)力和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,就連建立刑事裁判證據(jù)規(guī)則這樣嚴(yán)肅的問題也不例外。      

      兩千年前,漢高祖劉邦入主中原,當(dāng)即與民眾約法三章,制訂了中國歷史上第一部最明確的刑事實(shí)體法:殺人者死,傷人及盜抵罪。兩千年后的今天,雖然中國的刑法,乃至世界上大多數(shù)國家的刑法依然遵循著約法三章的基本處罰原則,但是刑事法治卻從蒙昧?xí)r代進(jìn)化到文明時代。這足以說明,一個國家的刑法是否文明,法治是否進(jìn)步,主要是體現(xiàn)在程序法而不是實(shí)體法中。正是通過程序法的不斷變革,人類才從原始的神明裁判,一步步走到后來的糾問式審判,以及現(xiàn)在主流的控辯式審判方式。到了今天,所謂法治文明,一言以蔽之,就是要給壞人申辯的權(quán)利。    

      遺憾的是,正是在關(guān)系到每一個公民基本人權(quán)的刑事訴訟法修改問題上,我們的立法機(jī)關(guān)一直原地踏步、毫無作為,而一旦立法機(jī)關(guān)缺位,各種部門便越俎代庖,各自夾帶些自己的利益,將本來殘存的一點(diǎn)法治的影子,通過各種自相矛盾往下比較的解釋,一步步消滅殆盡,打回原型。    

      要不要痛下決心建立真正的刑事法治體系,越來越成為擺在立法者面前的一個問題。在某種程度上,我們只能說,刑法修正得越快越多,刑事訴訟法修改得越慢越少,離這個目標(biāo)就越遠(yuǎn)。        

      (作者系資深刑事辯護(hù)律師)

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